Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 6 из 9



В пункте 14 названного Постановления Пленума ВС России разъяснено следующее:

по смыслу ст. 15 ГК РФ, упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было;

поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске;

если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ);

при рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что положение п. 4 ст. 393 части первой ГК РФ, согласно которому при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений.

Правопреемство при обещании дарения

Правопреемство при обещании дарения, т. е. переход прав и обязанностей по консенсуальному договору дарения (т. е. договору, содержащему обещание дарения в будущем) в случае смерти гражданина или реорганизации юридического лица, являющегося стороной такого договора, регламентировано положениями ст. 581 ГК РФ:

права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 1);

обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 2).

Как видно, обе нормы о правопреемстве при обещании дарения сформулированы диспозитивно. Согласно п. 4 ст. 421 «Свобода договора» части первой ГК РФ: в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней; при отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 «Наследование» части третьей ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил данного Кодекса не следует иное. С учетом этой нормы в Определении КС России от 2 июля 2009 г. № 756-О-О[20] отмечено, что наследование, таким образом, относится к числу производных, т. е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей.

В отношении состава наследства в ст. 1112 «Наследство» части третьей ГК РФ установлено следующее:

в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (абз. 1);

не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается данным Кодексом или другими законами (абз. 2);

не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (абз. 3).

Соответственно, установленный в п. 1 ст. 581 ГК РФ запрет (который может быть отменен сторонами договора) перехода прав одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, к его наследникам является одним из случаев, о которых идет речь в абз. 2 ст. 1112 данного Кодекса, когда переход прав не допускается.

Другим видом универсального правопреемства является реорганизация юридического лица. В пункте 1 ст. 57 57 «Реорганизация юридического лица» части первой ГК РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ[21]) предусмотрены пять форм реорганизации юридического лица – слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Как установлено там же, допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм; допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если данным Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.



Общие положения о правопреемстве при реорганизации юридических лиц закреплены в ст. 58 части первой ГК РФ:

при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу (п. 1);

при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица (п. 2);

при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (п. 3);

при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 4);

при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила ст. 60 «Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица» данного Кодекса не применяются (п. 5).

В случае ликвидации юридического лица, являющегося стороной консенсуального договора дарения, права и обязанности данного лица по такому договору прекращаются. В статье 61 «Ликвидация юридического лица» части первой ГК РФ установлено, что ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Согласно ст. 419 «Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица» части первой ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

В отношении договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя, в абз. 1 п. 3 ст. 572 ГК РФ установлено, что такой договор ничтожен, т. е. недействителен независимо от признания его таковым судом. Данная норма в отличие от диспозитивных норм ст. 581 данного Кодекса о правопреемстве при обещании дарения сформулирована императивно. В соответствии с п. 1 ст. 422 «Договор и закон» части первой ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Положение абз. 1 п. 3 ст. 572 ГК РФ соответствует общей норме п. 1 ст. 1118 «Общие положения» части третьей ГК РФ (в ред. Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ[22]), в соответствии с которой распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора.

20

СПС.

21

pravo.gov.ru, 2014, 5 мая.

22

pravo.gov.ru, 2018, 19 июля.